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軟著屬于發明專利嗎

121人瀏覽 2025-08-28 21:00:08

6個回答

  • 最佳回答
    少女榨汁機
    少女榨汁機

    軟著不屬于發明專利。軟著是指軟件著作權,是對軟件作品的一種法律保護。著作權是指作者對其作品享有的獨占性權利,包括發表權、署名權、修改權等。軟著是根據《中華人民共和國著作權法》進行保護的,適用于軟件的原創作品。軟著的保護范圍包括軟件的源代碼、二進制代碼以及相應的技術文檔。

    而發明專利是對發明創造的一種專有權利保護。發明專利是根據《中華人民共和國專利法》進行保護的,適用于新穎、有創造性和實用性的技術發明。發明專利的保護范圍包括發明的技術方案、產品或方法。

    雖然軟著和發明專利都是對知識產權進行保護的方式,但它們的保護范圍、保護對象和法律依據都不同。軟著主要保護軟件作品的著作權,發明專利主要保護技術發明的專利權。這兩者在知識產權保護中具有不同的法律地位和作用。

  • 小小馬
    小小馬

    法律主觀:不是。軟件著作權屬于著作權的范圍,受《著作權法》保護,不是專利的一種,不受《專利法》保護。兩者是同屬于知識產權概念,種類不同而已,軟件著作權登記證書是軟件證明材料通過國家認可機構(版權保護中心)審核取得的,而專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關(專利局)提出專利申請,經依法審查合格后向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。計算機軟件著作權是指軟件的開發者或者其他權利人依據有關著作權法律的規定,對于軟件作品所享有的各項專有權利;就權利的性質而言,它屬于一種民事權利,具備民事權利的共同特征。《中華人民共和國專利法》第十一條發明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。法律客觀:軟件有專利嗎現能申請專利的軟件只有兩種情況:1、軟件可以解決問題生產工藝上的某些技術問題,可以申請發明專利。2、軟件有硬件作為載體,即可做發明也可做實用。依刑法規定,侵犯著作權應承擔下列刑事責任:(一)刑法第二百一十七條規定:以營利為目的,有下列侵犯著作權情形之一,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;違法所得數額巨大或者具有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:1、未經著作權人許可,復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品的;2、出版他人享有專有出版權的圖書的;3、未經錄音錄像制作者許可,復制發行其制作的錄音錄像的;4、制作、出售假冒他人署名的美術作品的。(二)刑法第二百一十八條規定:以營利為目的,銷售明知是本法第二百一十七條規定的侵權復制品,違法所得數額巨大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。(三)單位犯本節第二百一十三條至二百一十九條規定之罪,對單位處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照本節各條的規定處罰。法律依據《中華人民共和國專利法》第二條本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。

  • 知己常一
    知己常一

    軟件著作權不屬于專利。軟件著作權屬于著作權的范圍,受《著作權法》保護,不是專利的一種,不受《專利法》保護。

    法律依據:

    《著作權法》第三條,本法所稱的作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性并能以一定形式表現的智力成果,包括:(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;(四)美術、建筑作品;(五)攝影作品;(六)視聽作品;(七)工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;(八)計算機軟件;(九)符合作品特征的其他智力成果。

  • 夏日喜人
    夏日喜人

    法律分析:不算。軟件著作權屬于著作權的范圍,受《中華人民共和國著作權法》保護,不是專利的一種,不受《中華人民共和國專利法》保護 。兩者是同屬于知識產權概念,種類不同而已,軟件著作權登記證書是軟件證明材料通過國家認可機構(版權保護中心)審核取得的,而專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關(專利局)提出專利申請,經依法審查合格后向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。

    法律依據:《中華人民共和國專利法》 第二條 本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。

    發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

    實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。

    外觀設計,是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。

  • 懶豬寶
    懶豬寶

    軟件著作權不算發明專利。軟件著作權屬于著作權的范圍。軟件著作權與一般作品著作權有許多不同,如一般作品著作權人被稱為作者,一般是自然人,計算機軟件著作權人被稱為開發者,一般為法人或其他組織;對著作權的歸屬、轉讓等有不同于普通作品的特殊規定。軟件著作權人,是指依照法律的規定,對軟件享有著作權的自然人、法人或者其他組織。法律依據:《中華人民共和國著作權法》第八條 著作權人和與著作權有關的權利人可以授權著作權集體管理組織行使著作權或者與著作權有關的權利。依法設立的著作權集體管理組織是非營利法人,被授權后可以以自己的名義為著作權人和與著作權有關的權利人主張權利,并可以作為當事人進行涉及著作權或者與著作權有關的權利的訴訟、仲裁、調解活動。

  • 郝大妞
    郝大妞

    有四大不同的地方:

    一、定義上的不同。軟件著作權是指軟件的開發者或者其他權利人依據有關著作權法律的規定,對于軟件作品所享有的各項專有權利。專利一般是由政府機關或者代表若干國家的區域性組織根據申請而頒發的一種文件,這種文件記載了發明創造的內容,并且在一定時期內產生這樣一種法律狀態,即獲得專利的發明創造在一般情況下他人只有經專利權人許可才能予以實施

    二、授權的難度不同。軟件著作權基本可以授權。專利需要進行審查,必須滿足新穎性、創造性和實用性才能授權。

    三、保護的內容不同。軟件著作權是對作品的外在表現形式進行保護。專利是對技術方案、形狀結構、外觀進行保護。

    四、所依據的規范不同。軟件著作權保護主要依據《著作權法》、《計算機軟件保護條例》。專利的保護主要依據《專利法》、《專利法實施細則》。